員工在公司上班休息時間受傷,工作休息時間受傷能否申請工傷賠償

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《工傷保險條例》第十四條規(guī)定:職工有下列情形之一的,應當認定為工傷:工作時間前后在工作場所內(nèi),從事與工作有關(guān)的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的。工作休息時間是否屬于工作時間,能否申請工傷賠償?下面看具體的案例分析。宣某是某運輸公司隨車裝卸工。在一次外出裝運鋼材等待其他車輛承重的間歇,他躺在車后避陰處休息(事發(fā)后稱是發(fā)現(xiàn)車后箱滴油而在查看和檢修),駕駛司機不知情倒車時將宣某碾成重度傷殘。宣某申請工傷認定并享受工傷待遇。勞動行政部門認為宣某是裝卸工,工作職責并非車輛修理,是因工作間歇休息地點不當造成傷殘,不符合工傷范圍,不應認定為工傷。

宣某不服提起行政訴訟。一審法院認為,宣某的受傷情形不屬于工傷排除范圍,就應當認定為屬于工傷范圍,撤消了勞動行政部門不予認定為工傷的結(jié)論。勞動行政部門提起上訴,二審法院則認為,工作間歇是職工勞動過程中的客觀需要,為工作的一部分,用人單位應當為職工提供必要的休息場所。宣某雖屬休息地點不當,但用人單位應當承擔責任。同時,根據(jù)工傷保險保護弱勢群體權(quán)益的立法原則,認為宣某所受傷應當認定為工傷,維持了一審法院的判決。

本案認定中的分歧既源于對“工傷”在理論上的不同解釋,也囿于對現(xiàn)行法條的各自解讀。

在理論上,人們將“工傷”界定為因工作原因受到的傷害,也稱為職業(yè)傷害,是指勞動者在生產(chǎn)、勞動過程中,因工作、執(zhí)行職務行為或從事與生產(chǎn)勞動有關(guān)的活動,發(fā)生意外事故而受到的傷、殘、亡或患職業(yè)性疾病。實踐中人們進一步把“工傷”簡化為“在工作時間、因工作受到傷害”(如我國);或者更直接表述為“因工作受到傷害”(如德國)。這二者的共同點是強調(diào)了“因工作”受到傷害,不同點在于前者在時間上有所要求。

即使我們將認識統(tǒng)一到工傷是“因工作”受到傷害上,似乎也不能本案的分歧。因為如何界定“因工作”仍然是一個有分歧的問題。如果我們將“因工作”嚴格化,實行從嚴解釋的原則,就會嚴格限定“工作”的范圍。因為它要求受到傷害的勞動者必須在受傷時正在從事其本職工作,而且其行為與其本職工作還必須具有“直接的”、在時間和空間上都“不間斷的”、“無中間環(huán)節(jié)”的聯(lián)系,如司機必須是正在開車;車工必須是正在操作車床,鍋爐工必須是正在燒鍋爐。這樣倒是簡單了,卻會極大地損害勞動者的利益,也與人們建立“工傷”賠償制度的本意不符。

“工傷”作為一項社會保險制度源于德國,1884年德國頒布的人類歷史上第一部工傷保險法《事故保險法》就明確規(guī)定:勞動者受到工業(yè)傷害而負傷、致殘、死亡,無論過失或責任在何方,雇主均有義務賠償工人的收入損失,傷殘者均有權(quán)獲得經(jīng)濟補償。它著眼于勞動者受到的傷害來源于工作,而并不強調(diào)勞動者所受傷害僅限于其自己的工作。這已經(jīng)成為各國工傷保險賠償中普遍遵循的原則和制度。

比如,勞動者在上下班途中受到的傷害均被認定為工傷;因公外出期間突發(fā)疾病造成死亡或者經(jīng)第一次搶救治療后全部喪失勞動能力的應當認定為工傷等。之所以把勞動者的這些傷害也認定為工傷,是因為人們視勞動者的“工作”行為為一個整體,勞動者的“工作”包括了勞動者直接“工作”和為了“工作”而為的行為!肮ぷ鳌痹谶@里是指“工作”和“為了工作”。

此外,在工傷保險法中“因工”與“非因工”的區(qū)別最終都應當歸結(jié)到“職業(yè)傷害”上。而“職業(yè)傷害”是與工作環(huán)境、工作條件、工藝流程等相關(guān)聯(lián)而受到的傷害。

對“工作”的這種理解和解釋既是必要的,也是公平合理的。因為無論是勞動者的工作行為或者是其“為了工作”的行為都是為了實現(xiàn)用人單位或者雇主的利益,而且也都是在用人單位或者雇主的安排、指揮下所為的行為。因此,對于工傷認定中有關(guān)“工作”的理解應當擇其廣義。

對此,我們從日本的一個案例中更能得到清楚的結(jié)論。2000年7月29日黎明,24歲的韓穎從打工的飲食店完工后走回住處,途中被一騎自行車的男子搶走提包,韓穎追趕了三十多米想奪回提包,但卻被該男子用刀刺中腹部等三處,一小時后死亡。歹徒逃逸。

同年8月,來日本為女兒治喪的韓林琪以“上班災害”提出工人災害補償保險申請。日本有關(guān)方面通過對事發(fā)當天的情況進行調(diào)查,認為事件發(fā)生在行人較少的場合,表明上班途中伴隨著潛在的危險性,確認在大阪被歹徒殺害的中國女留學生韓穎屬“上班災害”,并向她的親屬支付工人災害補償數(shù)百萬日元


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